Особенности договора займа
Автор: sfif от 6 ноября 2019
(8 029 1226081)
Обращаясь к нотариусу за удостоверением сделки, заинтересованные лица рассчитывают, прежде всего, на полное обеспечение своих прав и защиту законных интересов. Особенно важно получить гарантии безопасности сделки, когда вопрос касается возврата передаваемых в долг денег. В большинстве случаев именно по этой причине стороны придают договору займа нотариальную форму.
В соответствии с пунктом 1 статьи 760 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Дискуссионным является вопрос: правомерно ли в качестве суммы займа использовать сумму белорусских рублей, эквивалентную определенной сумме иностранной валюты по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь либо соглашением сторон?
Если сумму займа принимать за определенное количество денежных средств, то включение эквивалента в договор займа противоречит пункту 1 статьи 760 ГК, согласно которому заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа).
Если же сумму займа считать мерой стоимости (например, определенное количество стоимости, которое заемщик может конвертировать в необходимые ему блага), то включение эквивалента в договор является возможным с точки зрения экономики и целесообразным, поскольку позволяет исключить то обстоятельство, что со временем количество стоимости, которое должен вернуть заемщик, станет меньше количества стоимости, полученного в виде займа, то есть не произойдет обесценивание суммы займа.
При установлении факта неоднократного обращения одного и того же заимодавца полагаем целесообразным разъяснять нормы Указа Президента Республики Беларусь от 30.06.2014 N 325 "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций". В соответствии с вышеназванным Указом деятельность по предоставлению трех и более займов в течение календарного месяца одному или нескольким заемщикам в сумме, не превышающей 15000 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора, признается деятельностью по регулярному предоставлению микрозаймов, выдавать которые могут только микрофинансовые организации (пункт 2).
В большинстве договоров предметом займа являются наличные денежные средства. В таком случае ни у нотариуса, ни у сторон по сделке не возникает особых вопросов. Однако часто стороны просят указать в договоре, что сумма займа будет перечислена заимодавцем на расчетный счет заемщика. Для решения вопроса о возможности включения данного пункта в договор важен момент перечисления суммы займа, и обусловлено это наличием пункта 2 статьи 760 ГК, в соответствии с которым договор займа считается заключенным с момента передачи денег.
Если в договоре момент передачи денег будет указан в будущем времени, договор на момент его удостоверения считается незаключенным, что в дальнейшем повлечет невозможность совершения исполнительной надписи в бесспорном порядке и, как следствие, к бесполезности придания сделке нотариальной формы.
Если к моменту удостоверения договора деньги уже перечислены на счет заемщика, то полагаем возможным указать об этом в договоре с включением в него элемента расписки, где заемщик собственноручно укажет о получении им суммы займа.
Таким образом, для заключения сделки не важен способ передачи суммы займа (наличный или безналичный), важен сам момент передачи.
Особое внимание следует уделить ситуации, когда предметом договора является белорусский рубль и имеет место совокупность нескольких условий: заимодавец - резидент, заемщик - нерезидент, срок займа превышает 180 дней. В таком случае нотариусу необходимо помнить, что такая сделка является валютной операцией и для ее удостоверения необходимо разрешение Национального банка Республики Беларусь (абзац шестой части третьей статьи 10 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле").
Если предметом договора займа является иностранная валюта, следует соблюдать правила, установленные вышеназванным Законом, Правилами проведения валютных операций, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 N 72.
Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что использование иностранной валюты без специального разрешения допускается при предоставлении займов, возврата займов и процентов за пользование ими в отношениях между физическими лицами. В случае предоставления займа в иностранной валюте юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем необходимо разрешение Национального банка Республики Беларусь.
Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!
Признание брачного договора недействительным
Автор: sfif от 6 ноября 2019
Брачный договор, как и любой другой договор, должен соответствовать законодательству. Иначе все, что вы в нем предусмотрели (обязанности по отношению друг к другу и детям, раздел имущества в случае развода и др.), будет недействительным.
Для того чтобы вы были убеждены в юридической силе вашего брачного договора (будущего или имеющегося), надо учесть и исключить обстоятельства, по которым он может быть недействительным (ст. 167 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), ч. 8 ст. 13 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее - КоБС)). От наличия таких обстоятельств зависит, будет ли брачный договор недействительным изначально с момента заключения либо он может быть признан таковым только в суде.
Существуют основания, при наличии которых брачный договор недействителен изначально с момента заключения. Иными словами, брачный договор вы исполнять не обязаны, никто не вправе принудить вас делать это, если:
1) его заключение запрещено законодательством либо ему не соответствует (ст. 169, 170 ГК, ч. 1 ст. 19, 45, 49 КоБС) (например, брачный договор заключен между бывшими супругами после развода, лицами моложе 14 лет, людьми, которые не вступили в брак) (ст. 20, 173 ГК, ч. 1, 7 ст. 13, ч. 5 ст. 13-1, ст. 18 КоБС);
2) он совершен лишь для вида, без намерения выполнять его условия или с целью прикрыть другую сделку (например, супруги не намерены делить имущество именно таким образом, который прописан в договоре, или целью является сокрытие имущества, на которое обращено взыскание кредитора) (ст. 171 ГК);
3) один из супругов недееспособен из-за психического расстройства (заболевания) (ч. 1 п. 1 ст. 172 ГК). Однако когда брачный договор заключен на выгодных для недееспособного лица условиях по требованию его опекуна, он может быть признан судом действительным (п. 2 ст. 172 ГК);
4) брачный договор не заверен у нотариуса (п. 1 ст. 166 ГК, ч. 1 ст. 13-1 КоБС, гл. 10 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий).
Следует обратить внимание на то, что не всегда отсутствие нотариального заверения говорит о том, что брачный договор недействительный. Если один из супругов полностью или частично исполнил брачный договор, а другой уклоняется от нотариального удостоверения, суд вправе признать брачный договор действительным. Для этого исполнившей стороне необходимо подать соответствующее исковое заявление (п. 2 ст. 166 ГК);
5) он не зарегистрирован в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, если в вашем брачном договоре содержатся условия относительно недвижимого имущества (например, покупка, продажа, дарение дома, гаража и пр.) (ч. 2 ст. 13-1 КоБС).
Если между вами и супругом (супругой) возник спор о наличии любого из упомянутых обстоятельств, вы можете обратиться в районный (городской) суд, как правило, по месту жительства второго супруга с иском о наличии или отсутствии факта ничтожности брачного договора (п. 2 ст. 167 ГК, ст. 42, ч. 1 ст. 46 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ГПК)). В таком случае вам придется доказывать наличие обстоятельств и их достоверность для признания вашего брачного договора недействительным (ст. 20, ч. 2 ст. 178, ч. 1 ст. 179 ГПК).
Кроме того, в суде вы можете заявить требование (в пределах упомянутого иска или в виде отдельного иска) о применении последствий недействительности брачного договора. Если суд удовлетворит такое требование, каждый супруг будет обязан возвратить другому все полученное по такому договору, а если вернуть полученное невозможно, то возместить его стоимость деньгами (п. 2 ст. 167, п. 2 ст. 168 ГК). Суд может применить указанные последствия по собственной инициативе.
Если спора нет, но вы хотите иметь официальное подтверждение, что брачный договор все-таки не имеет юридической силы, то вы можете также обратиться с иском в суд.
Иск о признании брачного договора недействительным по указанным основаниям может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось его исполнение (п. 1 ст. 182 ГК).
Существуют основания, при наличии которых недействительность брачного договора может установить только суд. При этом супруг, который подает иск, должен доказать, что такие обстоятельства действительно имеют место. Впрочем, второй супруг, опровергая факт, также должен представить суду доказательства своей позиции (ст. 20, ч. 2 ст. 178, ч. 1 ст. 179 ГПК). Суд может признать брачный договор недействительным, если он заключен (п. 1 ст. 167 ГК):
1) лицом, которое ограничено судом в дееспособности из-за злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами (ст. 178 ГК);
2) лицом, которое в момент заключения договора было неспособно понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК). Указанное обстоятельство может быть установлено по результатам судебно-психиатрической экспертизы, которую суд обязан назначить (ч. 4 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.06.2001 N 7 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса при рассмотрении дел в суде первой инстанции"). Например, синдром алкогольной зависимости, который был не очевиден при заключении брачного договора, может стать причиной признания брачного договора недействительным;
3) несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (кроме полностью дееспособного без согласия его родителей, усыновителей или попечителей) (ч. 8 ст. 13-1 КоБС, ст. 176 ГК);
4) под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения одной стороны с другой стороной, из-за стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (ст. 179, 180 ГК).
Отметим, что насилие не всегда выражается в физическом воздействии. Насилием считается и причинение душевных страданий с целью понудить заключить брачный договор (например, использование зависимого положения супруга). При этом угроза - это всегда психическое воздействие;
5) в недействительном браке (ст. 45, 48, 49 КоБС). Например, когда один из супругов скрыл от другого, что уже состоит в браке (ч. 3 ст. 49 КоБС).
Таким образом, если существует хотя бы одно из упомянутых обстоятельств для признания брачного договора недействительным и в этом есть необходимость, заинтересованному лицу (потерпевшему супругу, законному представителю и др.) нужно обратиться в суд с иском о признании брачного договора недействительным. Конкретный районный (городской) суд надо выбирать, как правило, по месту жительства второго супруга (ч. 1 ст. 46 КоБС, ч. 1 ст. 46 ГПК).
Помимо признания брачного договора недействительным по какому-либо из указанных оснований вы также можете заявить требование о применении последствий недействительности брачного договора - о возврате друг другу всего полученного по договору. Суд в данном случае не может применить такие последствия по своей инициативе (п. 2 ст. 168 ГК).
Размер государственной пошлины по иску о признании брачного договора недействительным будет зависеть от того, содержит брачный договор условия об имуществе или нет (ч. 6 п. 11 постановления Пленума ВС Республики Беларусь от 22.06.2000 N 5 "О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (далее - постановление Пленума N 5)).
Суд может признать не весь брачный договор недействительным, а только какую-либо его часть (некоторые условия). Такое возможно, когда включение недействительной части не повлияло бы на заключение брачного договора в целом (ст. 181 ГК). Так, суд признает недействительными условия брачного договора, которые, например (ч. 3 п. 11 постановления Пленума N 5):
- ограничивают правоспособность или дееспособность супругов (например, обязанность одного из супругов во время брака не устраиваться на работу, отказ от права обратиться в суд за защитой своих прав);
- ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (например, отказ от права на раздел имущества);
- нарушают права и законные интересы других лиц (например, размер алиментов на содержание детей меньше по сравнению с размером, установленным законодательством) и пр.
В случае если один из супругов решил подать иск о расторжении брака, одновременно с ним он может заявить требование о признании брачного договора недействительным, поскольку такие обращения взаимосвязаны (ч. 1 ст. 250 ГПК, ч. 5 п. 11 постановления Пленума N 5).
Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!
Признание брака недействительным
Автор: sfif от 6 ноября 2019
[center]Признание брака недействительным
Вы можете потребовать признать брак недействительным при наличии одного из следующих обстоятельств:
- ваше согласие на заключение брака не было добровольным (например, в момент регистрации брака вы находились под влиянием психического либо физического насилия либо угрозы, обмана, заблуждения, наркотического или алкогольного опьянения, т.е. не могли руководить своими действиями или не понимали их значения) (ст. 12, 17 КоБС);
- вам не было 18 лет на момент заключения брака (ч. 1 ст. 18 КоБС). В данном случае брак может быть признан недействительным, только если того требуют интересы несовершеннолетнего супруга (например, сохранение брака угрожает здоровью либо препятствует получению общего среднего образования). Возраст для вступления в брак может быть снижен только в редких случаях (беременность, рождение ребенка, приобретение полной дееспособности) (ч. 2 ст. 18 КоБС);
- ваш супруг (супруга) уже состоит в браке, и этот брак не расторгнут (абз. 2 ч. 1 ст. 19 КоБС);
- вы с супругом (супругой) являетесь близкими родственниками либо усыновителем (удочерителем) и усыновленным (удочеренным) между собой (абз. 3 ч. 1 ст. 19 КоБС). К близким родственникам в данном случае относятся родители, дети, дед, бабка, внуки, родные братья и сестры, имеющие обоих общих родителей либо одного общего родителя (ст. 60 КоБС);
- вы либо ваш супруг были признаны на момент заключения брака недееспособным в установленном порядке (абз. 4 ч. 1 ст. 19 КоБС). Потребовать признания такого брака недействительным от лица недееспособного супруга может его опекун, орган опеки и попечительства (исполком), а также он сам после признания его дееспособным;
- брак заключен не для создания семьи (фиктивный брак), а с целью получения материальной или иной выгоды (например, для получения гражданства) (ч. 1 ст. 45 КоБС).
Следует обратить внимание на то, что Вы не сможете потребовать признания брака фиктивным, если до рассмотрения дела судом фактически создали семью, т.е. стали совместно проживать, вести общее хозяйство, взаимно заботиться друг о друге (ч. 2 ст. 45 КоБС).
Не будет считаться фиктивным также брак, в котором отсутствие намерения создать семью было только у одного из супругов. В этом случае брак можно признать недействительным как заключенный под влиянием обмана (ч. 1 п. 17 постановления Пленума ВС от 22.06.2000 N 5).
Брак может быть признан недействительным только в судебном порядке (ч. 1 ст. 46 КоБС). Для этого вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлением по месту жительства супруга (ст. 46 ГПК), если оно неизвестно - по месту нахождения его имущества либо по последнему известному вам месту его пребывания (ч. 1 ст. 47 ГПК).
В исковом заявлении вам следует указать время и место регистрации вашего брака (приложить свидетельство о браке), назвать обстоятельства, в связи с наличием которых брак можно считать недействительным, и другую необходимую информацию (ст. 109, 243 ГПК). Вам необходимо подтвердить факты, изложенные в заявлении (п. 3 ч. 1 ст. 243 ГПК). Для этого приложите письменные доказательства (свидетельство о браке супруга с другим лицом, решение суда о признании супруга недееспособным и т.д.) (ст. 192 ГПК). Также вы можете указать в заявлении данные свидетелей, которые могут подтвердить сказанное вами (ч. 2 ст. 186 ГПК).
За подачу в суд искового заявления о признании брака недействительным вам необходимо будет уплатить госпошлину в размере 3 БВ (подп. 2.5 п. 2 приложения 13 к НК).
Иск о признании брака недействительным вы можете подать в любое время в период существования брака (ст. 8 КоБС).
После расторжения брака (если есть решение суда о расторжении брака) его нельзя признать недействительным, т.к. брак прекращает свое существование (ч. 2 п. 17 постановления Пленума ВС от 22.06.2000 N 5).
Обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным можете не только вы, но и граждане, чьи права нарушены заключением вашего брака (например, супруг по предыдущему нерасторгнутому браку, наследники супругов), органы опеки и попечительства, прокурор либо органы внутренних дел (ч. 2 ст. 46 КоБС).
Иск о признании брака недействительным по причине недостижения супругом 18 лет может предъявить несовершеннолетний супруг, орган опеки и попечительства, а также прокурор (ч. 2 ст. 47 КоБС). После достижения несовершеннолетним супругом 18 лет признать брак недействительным можно только по его требованию (ч. 3 ст. 47 КоБС).
Если ваш брак признан судом недействительным, то он считается таковым с момента его заключения (ст. 48 КоБС). Это значит, что такой брак расценивается как вообще никогда не существовавший и не приводит к появлению прав и обязанностей у супругов (ч. 1 ст. 49 КоБС).
Если в период такого брака вы приобретали какое-либо имущество, то оно не будет делиться поровну, как при расторжении брака, а будет разделено по правилам раздела общей долевой собственности с определением доли каждого из супругов (ч. 2 ст. 49 КоБС, п. 3 ст. 246 ГК).
Если вы заключили брачный договор, то в случае признания брака недействительным такой договор является ничтожным, т.е. он также утрачивает силу с момента заключения (ч. 8 ст. 13 КоБС).
После признания брака недействительным аннулируются и другие права супругов: права на наследование после смерти супруга, на пенсию по случаю потери кормильца, на получение содержания от супруга в случае нуждаемости и нетрудоспособности, а также право носить фамилию супруга (супруги) (ч. 1 ст. 49 КоБС).
Следует обратить внимание на следующие обстоятельства.
Если ваш супруг скрыл, что уже состоит в зарегистрированном браке, то при признании вашего брака недействительным вы имеете право (ч. 3 ст. 49 КоБС):
требовать получения содержания от такого супруга в случае вашей нетрудоспособности и нуждаемости в материальной помощи (ст. 29, 30 КоБС);
разделить нажитое в таком браке имущество на равные части по правилам совместной собственности супругов.
Независимо от обстоятельств, которые привели к признанию брака недействительным, вы можете сохранить фамилию супруга (супруги), если не знали об этих обстоятельствах (ч. 4 ст. 49 КоБС).
Признание брака недействительным не отражается на правах детей, рожденных в таком браке (ч. 5 ст. 49 КоБС). Вопрос о месте жительства, содержании детей при недействительности брака и другие вопросы, связанные с отношениями между родителями и детьми, решаются так же, как и в случае развода родителей.
Если при рассмотрении иска судом будет установлено, что отпали обстоятельства, препятствовавшие заключению брака (например, прекращен предыдущий брак, отменено усыновление (удочерение), супруга признали дееспособным), в удовлетворении иска может быть отказано (ч. 3 ст. 46 КоБС).
Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!
Условия совершения исполнительной надписи
Автор: sfif от 5 ноября 2019
Адвокат поможет составить предупреждение о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи. Помощь в подготовке необходимого пакета документов.
На основании исполнительной надписи нотариуса юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - взыскатели) вправе без обращения в суд в бесспорном порядке взыскать дебиторскую задолженность, а также неустойку (штраф, пеню) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена гражданско-правовым договором (абз. 26 ч. 1 п. 1 Указа N 366):
купли-продажи;
поставки;
подряда;
перевозки;
возмездного оказания услуг;
хранения.
Необходимое условие для обращения взыскателя за исполнительной надписью по требованиям, возникшим из перечисленных выше договоров, - признание должником взыскиваемой задолженности в письменной форме (абз. 26 ч. 1 п. 1 Указа N 366).
До обращения за исполнительной надписью взыскатель должен письменно предупредить должника о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи (абз. 5 ч. 2 п. 25 Перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей).
Для совершения исполнительной надписи взыскатель подает письменное заявление с просьбой о ее совершении (далее - заявление), которое адресуется в нотариальную контору (нотариальное бюро) (любую независимо от места нахождения (жительства) должника либо взыскателя) (ч. 1 п. 212 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий). При этом можно воспользоваться перечнем нотариальных контор Республики Беларусь. Такой перечень имеется также на сайте Белорусской нотариальной палаты по адресу: http://belnotary.by/notarialnye-deystviya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro.
Форма заявления не установлена. В нем должны быть указаны (ч. 2 п. 212 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий):
сведения о должнике и взыскателе, предусмотренные абз. 7 - 10 ч. 1 ст. 11 Закона об исполнительном производстве;
подлежащие взысканию задолженность, налоги, сборы (пошлины), расходы, неустойку (штраф, пеню), иную плату с указанием суммы и валюты денежных средств по каждому взысканию;
другие сведения, необходимые для совершения исполнительной надписи.
Объем дополнительных сведений в заявлении определяет взыскатель самостоятельно.
Для совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору субподряда, а также неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью помимо вышеуказанных документов представляется также копия договора подряда, заверенная взыскателем (абз. 3 ч. 3 п. 25 Перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей).
Наряду с перечисленными документами вместе с заявлением предоставляется документ, подтверждающий правоспособность взыскателя (например, свидетельство о государственной регистрации организации), так как указание данных такого документа предусматривается формой исполнительной надписи.
При подаче заявления представителем взыскателя потребуется представить нотариусу документ, подтверждающий полномочия представителя (ч. 3 п. 212 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий), а также документ, подтверждающий его личность (паспорт для гражданина Республики Беларусь), так как указание данных такого документа предусматривается формой исполнительной надписи.
Требования к документам, которые представляются для совершения нотариальных действий, установлены в ст. 66 Закона о нотариате. В частности, документ, состоящий из двух и более листов, должен быть прошит, его листы пронумерованы. Запись о количестве прошитых листов заверяется подписью взыскателя и скрепляется печатью (п. 4 ст. 66 Закона о нотариате).
Представленные взыскателем подлинные документы нотариус ему возвращает, при этом в делах нотариуса остаются их копии. Копии могут представляться взыскателем, а также по его просьбе изготавливаться нотариусом или работником нотариальной конторы, нотариального бюро (ч. 3 п. 6 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий).
Для совершения нотариальных действий не принимаются документы:
имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления;
выполненные с нарушением правил делопроизводства;
содержащие сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан, а также деловую репутацию юридических лиц;
не соответствующие требованиям законодательства (п. 1 ст. 66 Закона о нотариате).
Взыскатель до совершения нотариусом нотариальных действий и оказания услуг правового и технического характера уплачивает нотариальный тариф (далее - тариф) (ч. 1 п. 2 Постановления об утверждении нотариальных тарифов). Тариф определен в процентах базовой величины (взыскиваемой суммы). За совершение исполнительной надписи о взыскании по требованию взыскателя задолженности по договорам купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения, неустойки (штрафа, пеней), если ее уплата предусмотрена договором (подп. 20.13 п. 20 Нотариальных тарифов), тариф аналогичен установленному подп. 20.12 п. 20 Нотариальных тарифов и составляет 5% от взыскиваемой суммы, но не менее 10% и не более 1000% базовой величины (подп. 20.13 п. 20 Нотариальных тарифов). Кроме этого, как правило, взыскателем уплачивается тариф за услуги правового и технического характера (п. 35 - 53 Нотариальных тарифов). К примеру, за изготовление копий документов он составляет 3% базовой величины (за одну страницу) (п. 42 Нотариальных тарифов).
Денежные средства при уплате нотариального тарифа вносятся плательщиком на счет соответствующей областной, Минской городской нотариальной палаты либо нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро (ч. 1 п. 9 Постановления об утверждении нотариальных тарифов).
Факт уплаты нотариального тарифа подтверждается одним из документов (ч. 1 п. 10 Постановления об утверждении нотариальных тарифов):
квитанцией банка;
квитанцией организации связи Министерства связи и информатизации;
карт-чеком и (или) иными документами, служащими подтверждением совершения операций с использованием устройств программно-технической инфраструктуры и систем дистанционного банковского обслуживания;
квитанцией установленного образца, выписываемой нотариусом, которая при необходимости возвращается взыскателю по его просьбе с отметкой о дате ее представления нотариусу, которая заверяется также его подписью с указанием его фамилии и инициалов;
экземпляром платежного поручения, платежного ордера (при осуществлении электронных платежей - составленным на бумажном носителе) с отметкой банка об их исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежного поручения, платежного ордера, оригинальный штамп банка и подпись ответственного исполнителя (ч. 2 п. 10 Постановления об утверждении нотариальных тарифов).
Расходы по уплате тарифа, понесенные взыскателем при совершении исполнительной надписи, подлежат взысканию с должника в пользу взыскателя при исполнении, о чем указывается в тексте исполнительной надписи (ч. 2 п. 5 Указа N 366).
От уплаты нотариального тарифа освобождаются взыскатели, перечисленные в подп. 3.7 п. 3 Постановления об утверждении нотариальных тарифов. При обращении за совершением исполнительной надписи без уплаты в соответствии с законодательством тарифа обязанность по его уплате возлагается на должника и тариф взыскивается с него при исполнении, о чем указывается в тексте исполнительной надписи (ч. 1 п. 5 Указа N 366). Взысканный нотариальный тариф, поступивший взыскателю, должен быть им перечислен на счет соответствующей территориальной нотариальной палаты (нотариального бюро). Срок такого перечисления - не позднее 10 рабочих дней с даты поступления денежных средств на счет взыскателя (ч. 3 п. 9 Постановления об утверждении нотариальных тарифов).
Исполнительная надпись совершается нотариусом при соблюдении следующих условий в совокупности (ст. 106 Закона о нотариате):
совершение требуемой взыскателем исполнительной надписи предусмотрено законодательными актами;
представленные взыскателем документы соответствуют законодательству и подтверждают бесспорность требования взыскателя к должнику;
место жительства (место пребывания) или место нахождения должника находятся на территории Республики Беларусь;
со дня возникновения права на иск прошло не более трех лет. Если для требования, по которому совершается исполнительная надпись, законодательными актами установлен иной срок давности, исполнительная надпись совершается в пределах этого срока.
Исполнительная надпись совершается в отношении того объема основного долга и неустойки (штрафа, пени), которые письменно признаны должником. Исполнительная надпись совершается на расчете суммы задолженности (абз. 3 ч. 1 п. 213 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий). Если она не помещается на документе, она излагается на прикрепленном к документу листе (ч. 3 п. 214 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий).
По каждому долговому обязательству совершается одна исполнительная надпись, за исключением случаев, когда взыскание задолженности по данному долговому обязательству производится по частям (ч. 1 п. 215 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий).
Исполнительная надпись по общему правилу совершается в день обращения взыскателя за ее совершением. Срок совершения исполнительной надписи может продлеваться. В частности, для выполнения большого объема работы, необходимой при совершении нотариального действия, данный срок продлевается до трех рабочих дней (ч. 1 п. 1 ст. 61 Закона о нотариате).
Исполнительная надпись является исполнительным документом и подлежит исполнению в порядке, установленном законодательством (ч. 3 п. 2 Указа N 366).
Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!
Иски в брачно-семейных отношениях
Автор: sfif от 5 ноября 2019
ИСКИ В БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Отцом ребенка, рожденного в браке, является муж матери. Отцом ребенка, рожденного в течение 10 месяцев со дня прекращения брака или признания его недействительным, признается бывший муж матери (ч. 4 ст. 51 КоБС).
Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с матерью, устанавливается на основании:
- совместного заявления отца и матери ребенка о регистрации установления отцовства, поданного в органы, регистрирующие акты гражданского состояния;
- решения суда об установлении отцовства (ч. 5 ст. 51 КоБС).
Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с матерью, если она состоит в браке с другим лицом, устанавливается на основании:
- совместного заявления отца и матери ребенка о регистрации установления отцовства или заявления матери ребенка, подтверждающего, что ее муж не является отцом ребенка, и заявления мужа матери ребенка, подтверждающего, что он не является отцом ребенка. Заявление подается в органы, регистрирующие акты гражданского состояния;
- решения суда об установлении отцовства (ч. 6 ст. 51 КоБС).
При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, если нет совместного заявления родителей о регистрации установления отцовства или решения суда об установлении отцовства, сведения об отце ребенка вносятся в запись акта о рождении по фамилии матери. Собственное имя и отчество отца ребенка записываются по ее указанию или по указанию другого лица, подавшего заявление о регистрации рождения (ч. 1 ст. 55 КоБС).
Супруг, давший в установленном порядке согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий в отношении своей супруги, признается отцом рожденного ею ребенка и не вправе оспаривать отцовство. Исключение составляет случай, когда есть доказательства, что супруга забеременела не в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий (ст. 52 КоБС).
Доноры половых клеток, использованных при применении вспомогательных репродуктивных технологий, не вправе оспаривать материнство и (или) отцовство ребенка, родившегося в результате применения таких технологий. В свою очередь, мать этого ребенка не вправе предъявлять иск об установлении отцовства к донору половых клеток.
Отцом ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается супруг женщины, заключившей с суррогатной матерью договор суррогатного материнства. Если женщина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного материнства, не состоит в браке, сведения об отце ребенка вносятся в запись акта о рождении по фамилии матери. Собственное имя и отчество отца ребенка записываются по ее указанию или по указанию другого лица, подавшего заявление о регистрации рождения (ч. 5 ст. 52 КоБС).
Суррогатная мать, женщина, заключившая с нею договор суррогатного материнства, а также их супруги, давшие в установленном порядке согласие на заключение данного договора, не вправе оспаривать материнство и (или) отцовство ребенка, рожденного суррогатной матерью. Исключение составляет случай, когда есть доказательства, что суррогатная мать забеременела не в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий (ч. 6 ст. 52 КоБС).
Если родители ребенка не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по ее заявлению, а об отце - по совместному заявлению отца и матери о регистрации установления отцовства, а также по заявлению матери ребенка, подтверждающему, что ее муж не является отцом ребенка, и аналогичному заявлению мужа, если мать ребенка состоит в браке, или на основании решения суда об установлении отцовства (ч. 2 ст. 54 КоБС).
Отцовство можно установить в судебном порядке, если родители ребенка не состоят в браке между собой и не подали в органы, регистрирующие акты гражданского состояния, заявления, предусмотренные ч. 5 и 6 ст. 51 КоБС, а также если сведения об отце ребенка в запись акта о рождении были внесены в соответствии со ст. 55 КоБС (ч. 1 ст. 57 КоБС).
Если мать ребенка признана недееспособной, лишена родительских прав либо ребенка отобрали по решению суда, установить отцовство можно только в судебном порядке. Для этого потребуется заявление одного из родителей или опекуна, попечителя ребенка, а также самого ребенка по достижении совершеннолетия.
При установлении отцовства суд принимает во внимание доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от предполагаемого отца, или признание им ребенка. Суд может также принять во внимание совместное воспитание или содержание ребенка матерью и предполагаемым отцом ребенка, совместное их проживание и ведение общего хозяйства до рождения ребенка.
Совместное проживание и ведение общего хозяйства ответчиком с матерью ребенка до его рождения могут подтверждать обстоятельства, характерные для семейных отношений: проживание в одном жилом помещении, совместное питание, взаимная забота, приобретение имущества для совместного пользования и т.д.
Прекращение таких отношений до рождения ребенка само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска об установлении отцовства. Исключение составляют случаи, когда отношения прекратились до начала беременности.
Совместное воспитание ребенка имеет место, когда ребенок проживает с матерью и ответчиком или ответчик общается с ребенком, проявляет родительскую заботу и внимание.
Под совместным содержанием ребенка матерью и ответчиком следует понимать нахождение ребенка на их иждивении или оказание ответчиком систематической помощи в содержании ребенка независимо от ее размера.
К доказательствам признания отцовства могут относиться письма ответчика, его анкеты, заявления и другие фактические данные, которые с достоверностью подтверждают признание ответчиком отцовства. Такое признание может выражаться как в период беременности матери (например, желание иметь ребенка, забота о его матери и т.д.), так и после рождения ребенка.
Если представлены доказательства в подтверждение обстоятельств, которые в соответствии с законом принимаются во внимание при установлении отцовства, для разрешения вопросов, связанных с происхождением ребенка, суд может назначить судебно-медицинскую и генно-дактилоскопическую экспертизу. Наибольшее значение по делам этой категории имеет биологическая экспертиза крови, экспертиза способности ответчика быть отцом и экспертиза для определения периода зачатия ребенка.
К исковому заявлению об установлении отцовства и взыскании алиментов следует приобщить копии свидетельств о рождении детей, справки о нахождении детей на иждивении истца, в зависимости от конкретных обстоятельств - другие имеющие значение для дела материалы. Необходимо также истребовать справку о размере заработка ответчика (ч. 2 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда N 12).
Признание брака недействительным не исключает возможности установить отцовство (ч. 5 ст. 57 КоБС). В случае его установления в судебном порядке отец приобретает права и обязанности с момента вступления решения суда в законную силу. Исключение составляют обязанности по содержанию, которые можно возложить с момента предъявления иска об установлении отцовства (ч. 3 ст. 76 КоБС).
Как следует из ч. 2 ст. 92 КоБС, суд может уменьшить размер алиментов, если:
- у родителя, обязанного их уплачивать, имеются другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в установленном указанной статьей размере оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты;
- родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом I или II группы.
В исключительных случаях суд может освободить родителя - инвалида I или II группы от алиментов, а также уменьшить их минимальный размер, если трудоспособный родитель по объективным причинам не может их уплачивать в установленном размере.
При наступлении вышеуказанных обстоятельств родитель, уплачивающий алименты на несовершеннолетних детей, вправе обратиться с иском об их уменьшении или об освобождении от уплаты алиментов.
При отпадении таких обстоятельств лицо, получающее на несовершеннолетних детей алименты, вправе обратиться с иском об их взыскании в размере, установленном ч. 1 ст. 92 КоБС.
При изменении материального или семейного положения родителей, уплачивающих алименты на несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей по судебному постановлению в сумме, определяемой в соответствии со ст. 94 КоБС, суд вправе изменить размер алиментов по иску заинтересованного лица.
При изменении материального или семейного положения нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей или совершеннолетних трудоспособных детей, уплачивающих алименты на них, суд вправе изменить размер алиментов по иску заинтересованного лица (ст. 103 КоБС).
Другие уважительные причины, по которым суд вправе уменьшить размер алиментов, могут быть связаны с недостаточной материальной обеспеченностью родителя, обязанного платить алименты, плохим состоянием его здоровья или членов его семьи, наличием иждивенцев, отсутствием жилья и т.д.
Если с одного из родителей присуждены алименты по нескольким решениям суда на детей от разных матерей, что превышает в целом размер алиментов, предусмотренный ст. 92 КоБС, плательщик алиментов может предъявить иск к каждому лицу, в пользу которого вынесено решение суда о взыскании алиментов, о снижении алиментов по данному решению.
Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку (доходу) ответчика, размер платежей при удовлетворении иска о снижении алиментов должен определяться в долях, а не в твердой денежной сумме (ч. 2 п. 28 постановления Пленума Верховного Суда N 12).
Иски о снижении размера алиментов предъявляются в суд по месту жительства взыскателей. В сниженном размере алименты взыскиваются со дня вступления в законную силу решения суда об этом. Если изменение размера взыскиваемых алиментов связано с определенным событием, например с достижением одним из детей совершеннолетия, то со дня наступления этого события.
По исковым заявлениям об освобождении от уплаты задолженности по алиментам, их уменьшении или увеличении госпошлина исчисляется исходя из суммы, на которую уменьшаются, увеличиваются или прекращаются платежи, но не более чем за один год (подп.1.12 п.1 ст.288 НК).
Иск о взыскании алиментов на содержание родителя
Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей (ст. 100 КоБС).
Нетрудоспособными являются женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды I и II группы. Факт наличия или отсутствия нуждаемости суд устанавливает отдельно в каждом конкретном случае.
Суд может освободить детей от обязанности содержать родителей и возмещать затраты по уходу за ними, если установит, что родители уклонялись от исполнения родительских обязанностей. Родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на получение содержания от своих детей (ст. 101 КоБС).
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на содержание нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, суд определяет в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения родителей и каждого из детей (ч. 1 ст. 102 КоБС).
При определении суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей родителя независимо от того, предъявил он требование ко всем детям либо только к одному или нескольким из них (ч. 2 ст. 102 КоБС). Та же часть средств, которая приходится на долю детей, с которых истец не требует взыскать алименты, не распределяется между ответчиками, а исключается из алиментной суммы.
Иск о разрешении спора о воспитании ребенка
Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда N 11 к спорам, связанным с воспитанием детей, относятся, в частности, споры:
- о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (ч. 3 ст. 74 КоБС);
- устранении разногласий в вопросах воспитания (ч. 2 ст. 75 КоБС);
- попечении над ребенком одним родителем и ограничении прав и обязанностей другого (ч. 4 ст. 76 КоБС);
- участии отдельно проживающего родителя в воспитании (ст. 77 КоБС);
- устранении препятствий к общению с внуками деда и бабки (ст. 78 КоБС);
- возврате родителям детей от лиц, удерживающих их у себя без законных оснований (ст. 79 КоБС);
- возврате опекунам (попечителям) подопечных, а также приемным родителям детей от лиц, удерживающих их у себя без законных оснований (ст. 159, ч. 3 ст. 173 КоБС).
Правоотношения между родителями по вопросам воспитания детей являются длящимися, поэтому наличие решения суда не препятствует возбуждению нового дела между теми же сторонами и о том же предмете, если изменились обстоятельства, на которых основывалось решение.
В соответствии с п. 2 Положения об органах опеки и попечительства функции по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц осуществляют структурные подразделения городского, районного исполнительного комитета, местной администрации района в городе, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - комиссии по делам несовершеннолетних районного (городского) исполкома, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка.
Органы опеки и попечительства и органы, осуществляющие такие функции, по вопросам, отнесенным к их компетенции, принимают решения, которые имеют обязательную силу для физических и юридических лиц всех форм собственности (п. 6 Положения об органах опеки и попечительства).
В деле по спору о воспитании детей и защите их личных и имущественных прав и законных интересов орган опеки и попечительства может выступать как госорган, уполномоченный дать заключение по делу (подп. 8.18 п. 8 Положения об органах опеки и попечительства).
Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!
